Москва, Пр. 60-летия Октября, 10 А, оф. 1114  Контакты

Мероприятия ОКЮР, фотогалереи

Практическая конференция-дискуссия «Как заставить интеллектуальную собственность приносить прибыль»


Партнер:

3 июля 2015 года с 9:00 до 14:00
Место проведения: Москва, ул. Ильинка, д. 6, Конгресс-центр ТПП РФ, Малый зал, ком. 324

Посмотреть презентации конференции >>

(только для членов ОКЮР)

3 июля 2015 года Некоммерческое партнерство «Объединение Корпоративных Юристов» (ОКЮР) провело конференцию-дискуссию «Как заставить интеллектуальную собственность приносить прибыль».

Название мероприятия очень понравилось председателю Суда по интеллектуальным правам Людмиле Александровне Новосёловой и в своем приветственном слове участникам конференции она отметила, что интеллектуальная собственность «недооценена и не хватает понимания, как заставить её работать так, чтобы экономика государства развивалась как инновационная экономика. Поэтому „работающая интеллектуальная собственность“ в стране — это, скорее, постановка цели, чем отражение действительности. Да и сами субъекты прав не знают, как использовать свои права на благо обществу и себе».

Доктор юридических наук напомнила, что сегодня исполнилось 2 года, как создан Суд по интеллектуальным правам, который за это время выявил вопросы, требующие внимания и унификации в сфере защиты интеллектуальной собственности. Суд разрешает споры и размещает на сайте материалы заседаний, зарегистрирован Журнал Суда по интеллектуальным правам, в котором обобщаются вопросы применения норм. Председатель призвала членов ОКЮР активно участвовать в чтении Журнала и наполнять его материалами юристов-практиков.

Людмила Александровна сообщила, что около 50% дел Суда по интеллектуальным правам составляет аннулирование регистрации товарных знаков. Проблема в том, что наши правообладатели мало понимают, зачем им нужны товарные знаки. То есть, лицо регистрирует товарный знак, не понимая, что на него налагается обязанность по его использованию для тех групп товаров, для которых он зарегистрирован. Суд вынужден прекращать регистрацию товарного знака, если лицо его не использует. Конечно, товарный знак будет считаться использованным не только если правообладатель применяет его сам, но и если он разрешает его использование третьим лицам. Возникает вопрос, только ли на основании лицензионного договора может быть использован в данном контексте товарный знак? Нет, полагает суд, основанием использованием может быть и другой вид договора, например, договор франчайзинга.

Также можно говорить об использовании товарного знака под контролем правообладателя без всякого договора. Например, обсуждалась ситуация, когда головная компания холдинга — правообладателя контролирует использование товарного знака другими компаниями группы без договора, на честном слове. Суд по интеллектуальным правам полагает, что, несмотря на отсутствие формального лицензионного договора, происходит правомерное использование товарного знака под контролем правообладателя, так как это — холдинговая структура. При этом «контроль» может выражаться в согласии на использование и не обязательно требует осуществления контроля качества выпускаемой продукции.

К проблемам правоприменения относятся и регистрация описательных товарных знаков, например, «сухарик для сухарика», «бабочка для игрушек». Роспатент отказывает в таких случаях в регистрации, однако стороны не согласны и идут в суд.

Людмила Александровна рассказала, что стороны стали активно ссылаться на ст. 10 ГК о запрете злоупотребления правом и добросовестном поведении, хотя и ранее в рамках спора по интеллектуальной собственности нормы о добросовестности применялись, и ст. 10 bis Парижской конвенции об этом говорит. Однако достаточно и других норм, регулирующих подобные отношения, и участники спора, по-видимому, не знают о других основаниях, которые могли быть использованы в суде. Много вопросов находится на рассмотрении суда, это и размещение интеллектуальной собственности в интернете, и другие.

Ольга Безрукова, партнёр Squire Patton Boggs, и Сергей Трещёв, партнёр, руководитель практики судебных споров Squire Patton Boggs, привели примеры неэффективного использования объектов интеллектуальной собственности. Они согласились с тем, что большинство споров происходят из-за неиспользования товарных знаков и дали практические рекомендации по формам и способам использования товарных знаков, направленные на снижение рисков аннулирования их регистрации по основанию неиспользования.

Главным доказательством использования товарного знака в судебном процессе является фактическое введение товаров (услуг) в хозяйственный оборот — неформальное присутствие товаров (услуг) на рынке. То есть суду нужно предъявить: финансовые документы, накладные, договоры, таможенные документы, и т. п.

Ольга поведала, что договоры (цепочка договоров) должны однозначно подтверждать факт использования товарного знака его владельцем независимо от количества лиц, участвующих в процессе использования и от характера их отношений. Лицо, которое оспаривает регистрацию товарного знака по основанию его неиспользования, должно предъявить доказательства заинтересованности). Заявка на регистрацию товарного знака, поданная в отношении спорных товаров (услуг), достаточным доказательством своей заинтересованности в регистрации товарного знака не является. Необходимо доказать действия и представить документы, фактически подтверждающие готовность и намерения лица производить товар, однородный спорному товару, причём заинтересованность должна быть доказана в отношении каждого оспариваемого товара (услуги).

«Самое ужасное» — подчеркнул Сергей Трещёв, когда обращаются с требованием об аннулировании регистрации товарного знака, уже производя аналогичную, однородную продукцию. Тем самым компания «подставляет» себя и ей угрожает взыскание компенсации за незаконное использование спорного товарного знака в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак. При этом доказывать ничего особенного не нужно, компенсация рассчитывается на основе договоров поставки или дистрибьюции таких товаров.

Сергей описал особенности судебных процессов, связанных с использованием товарных знаков. Одной из таких особенностей является активное способствование Суда по интеллектуальным правам заключению мировых соглашений между участниками спора в смысле Постановления Пленума ВАС РФ от 18 июля 2014 года № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе».

Другой особенностью он назвал предоставление письма — согласия как одного из условий мирового соглашения, и указал последствия неосторожного обращения с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков.

Далее Ольга Безрукова обратилась к проблемам использования изобретений, защищённых патентами. Очень интересно прозвучали уроки одного судебного спора, касающегося объекта изобретения — фармацевтической композиции. Ольга призвала внимательно составлять формулу изобретения, а Сергей Трещёв предупредил, что прежде, чем правообладатель пойдёт в суд, ему нужно убедиться в правовой чистоте своего патента.

Эксперты завершили содержательное выступление обзором защиты патентных прав в суде, отметив особенности патентных споров; нюансы проведения судебной экспертизы; процедуру обращения в палату по патентным спорам Роспатента; привлечение мнений специалистов, не являющихся судебными экспертами, и значительную длительность судебных процессов. После множества вопросов юристов компаний опытным консультантам дискуссия перешла в обзор способов использования интеллектуальной собственности (ИС).

Руководитель проекта блока по управлению инновациями Госкорпорации Росатом Наталья Беленькая поразила всех рассказом об изменении значения интеллектуальной собственности в атомной отрасли. За последние несколько лет ИС стала значимым активом атомной отрасли, обеспечивающим достижение стратегических целей. Приведённая Натальей статистика сперва огорчила: только 0,38% НИОКР превращаются в IP!

Однако, если в 2010 году лицензионные договоры Росатома приносили 1 млн. руб. в год, то в 2014 году они принесли корпорации 159 млн. руб., а в 2016 году доход от лицензионных договоров достигнет 600 млн. руб. Вот к чему привела новая модель управления интеллектуальной собственностью. Наталья буквально покорила всех подходом Росатома о вовлечённости в процесс эффективного использования ИС от руководства до всех подразделений компании.

Она щедро поделилась инструментами управления правами на РИД в Госкорпорации «Росатом» такими, как регулярное обучение; политика по управлению ИС; ИСУПРИД; продуктовый и проектный подход; отраслевой центр компетенций по управлению ИС.

А когда Наталья подошла к структуре созданного отраслевого центра компетенций по управлению интеллектуальной собственностью (IP-оператор), то всем хотелось уже взять Росатом за образец и следовать его опыту. IP- оператор занимается управлением технологиями отрасли, зарубежным патентованием, защитой IP при стратегических сделках, реализацией IP-политики в отрасли; управлением правами РФ на РИД и другими вопросами. Его деятельность ведёт в конечном счёте к увеличению капитализации компаний атомной отрасли.

Наталия Полякова, директор правового департамента РВК, уверена в практической возможности залога ИС и в будущности этого института. Своё выступление она посвятила размышлениям об использовании залога исключительного права, залога права по договору об отчуждении исключительного права, залога по лицензионному (сублицензионному) договору для коммерциализации ИС. Она рассмотрела виды ИС, которые могут быть заложены: авторское право легче заложить, а вот патент может быть оспорен. Самое большое количество проблем связано с залогом права на получение патента.

И вновь Наталия подняла тему, озвученную ею недавно на конференции ОКЮР с Конституционным Судом РФ о том, что 44-ФЗ противоречит части 4 ГК РФ и осуществить закупку, не нарушив его, невозможно. Наталия порекомендовала обратиться к сайту РВК, на котором размещено много полезных материалов — от типовых форм до исследований по залогу и займу.

Закончила она оптимистичным заявлением о том, что залог ИС хотя и не заработает завтра, но необходимо уже сегодня делать «подушку безопасности» для создания условий реализации этого института.

Любовь Алимова, советник по интеллектуальной собственности Россия/Евразия, Нестле показала аудитории глубокие познания в сфере интеллектуальной собственности. Её яркий и глубокий доклад о том, как крупнейшая компания коммерциализирует ИС, изобиловал примерами. Любопытно, что стоимость бренда NESCAFE — ок.12 млрд USD, дороже, чем МОНА ЛИЗА. Нестле управляет портфелем, состоящим из 160 000 товарных знаков и промышленных образцов в более чем 200 странах мира!

Любовь рассказала, что Нестле придерживается территориального принципа защиты и перечислила необходимые действия по передаче прав на все РИД создаваемые на основе брендов по заказу компании (документ о передаче прав, акт приема — передачи); подтверждение создания и использования РИД: «Автор Служебное произведение» — «Агентство» — «Компания»; обязательное включение гарантий «чистоты передаваемых прав» со стороны Креативных Агентств в Договор с Заказчиком; персональная ответственность Креативных Агентств за знание рынка того или иного бизнес направления, его специфики и конкурентной среды. Она предупредила, что лицензионные документы необходимо оформлять в реальном времени. В случае задержек — обязательное наличие «ретро — оговорки»: «Действие настоящего соглашения распространяется на отношения сторон возникшие .....», а особо следует проверить все слоганы, созданные и размещенные на упаковках/рекламных материалах Агентствами, на предмет не нарушения прав третьих лиц (зарегистрированные товарные знаки). Завершила Любовь свое выступление рассказом о том, как в Индонезии Нестле отказалась от выигрышной, но рискованной для имиджа, рекламной компании, поскольку для Нестле репутация дороже денег.

Продолжил выступления экспертов по ИС международных компаний Сергей Левин, юрисконсульт по товарным знакам Кока-Кола Экспорт Корпорейшн. Сергей поделился опытом Кока-Кола в управлении портфелем товарных знаков, при котором определяющим фактором стратегии регистрации товарных знаков служит маркетинговая стратегия компании для каждой страны/территории. Сергей напомнил правила использования товарных знаков и обрисовал систему глобального учёта товарных знаков в компании, раскрыв регулярные процедуры по оценке защищённости знаков, периодический пересмотр знаков, включённых в лицензионный договор, ежегодная подготовка списка знаков, подлежащих продлению.

Впервые в конференции ОКЮР приняла участие судья Верховного Суда Российской Федерации Наталья Владимировна Павлова. Судья отметила, что задача по формированию подходов по спорам в сфере ИС стояла и перед ВАС РФ. Интеллектуальная собственность относится к тем сферам гражданского оборота, защита прав в которой должна осуществляться на основе международных унифицированных подходов. Поэтому судебная практика Высшего Арбитражного Суда В этой сфере формировалась на основе изучения опыта высших судебных инстанций других стран по этой проблеме, а также наднациональных судебных органов, например Суда Справедливости Европейского Союза, например решения по делу компании Кодак об использовании товарного знака в доменном имени или дело компании Фольксваген о недобросовестной рекламе с использованием товарного знака, аналог дела БМВ, рассмотренного в ЕС. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ также исходит из этого подхода.

Верховный Суд видит сегодня, что за последние годы, благодаря работе Суда по интеллектуальным правам, возросло количество дел по ИС примерно на 3-5%, это сбалансированный рост, ведь Суд участвует в формировании правовой определённости по важнейшей для общества теме. Это помогает и судам, и гражданам, и предпринимателям. С одной стороны, участники экономического оборота понимают, как свои права защищать, с другой, судебная практика может ориентироваться на прецеденты.

Проблема добросовестности.
Судья отметила, что и до внесения изменений в ГК ВАС РФ уже принимал решения о недобросовестном поведении стороны в сфере интеллектуальной собственности. Современная практика также демонстрирует данную проблему.

Этот срез суд видит в аспекте

Нижестоящие суды разделились. Одни считают, что компенсация в пользу лица, зарегистрировавшего товарный знак, но длительное время (значительно более трех лет) его не использовавшего, возможна, поскольку есть зарегистрированное право на товарный знак. Другие видят злоупотребление стороны, которая регистрирует товарный знак и не использует его. В международной практике такое явление считается злоупотреблением и называется «интеллектуальным рейдерством» или «патентным троллингом».

Н.В. Павлова привела и проблему соотношения товарных знаков и наименования мест происхождения товаров. Рассказала о споре между обладателем товарного знака «Сарова и местом происхождения товара (минеральной воды) «Сарова». Суд признал товарный знак, а месту происхождения минеральной воды Сарова было отказано в особых свойствах. Участники пытались дезавуировать решение Суда, обжалуя в Роспатент, тем самым продолжая своё недобросовестное процессуальное поведение, инициируя административные разбирательства при наличии судебного решения, установившего правовую определенность в правоотношениях сторон.

И еще проблема — желание стороны получить компенсацию за незаконное использование персонажа (речь идёт о нарушении права на произведение). Коллегия по экономическим спорам приняла судебный акт, наметив контуры складывающейся практики — в дальнейшем позиция будет развиваться. Судья также рассказала о готовящемся обзоре практики разрешения споров по ИС., в котором предполагается обобщить судебную практику трех коллегий Верховного Суда Российской Федерации: гражданской, по экономическим спорам и административной.

Виталий Калятин, главный юрист по интеллектуальной собственности, УК РОСНАНО посвятил своё яркое выступление новеллам ГК, способствующим коммерциализации ИС. Так, он рекомендовал использовать новые положения ГК, заключая договор между авторами как механизм снижения рисков; выстраивая систему закрепления права; определяя вознаграждения авторов в договоре и привлекать авторов к реализации РИДа.

Изменения в регулировании отношений с правообладателями Виталий назвал революционными, отметив возможность правообладателей заключить между собой договор о порядке распоряжения совместным правом (п. 3 ст. 1229); возможность определения порядка управления правом; возможность включения в состав новых правообладателей.

По словам эксперта, выбор инструмента открывает новые возможности распоряжения: так теперь доступны односторонние сделки как механизм предоставления использования объекта; открытые лицензии стали способом легализации инструмента.

Виталий обратил внимание, что сделка по предоставлению права может быть не только возмездной, но и безвозмездной, а оказание услуг появилось как альтернатива лицензированию. Что касается залога прав, то расширились возможности залога прав; под вопросом залог будущих прав (ст. 358.1); залог права в отношении ИС — только с согласия должника (п. 3 ст. 358.2); а возможность перевода права на залогодержателя появилась по решению суда или на основании исполнительной надписи нотариуса (ст. 358.8).

Руководитель направления юридической службы Юнилевер Русь Юлия Серебрякова посвятила своё выступление практике защиты против «паразитических» товаров (look-a-likes). Юлия назвала виды нарушений в системе Юнилевер:

Юлия предоставила практические рекомендации по предотвращению нарушений:

  1. необходима корпоративная система разработки инноваций, в которой учитываются вопросы IP;
  2. нужна регистрация товарного знака/получение патента, использование особых элементов дизайна;
  3. рекомендуется хранение информационных материалов о запуске новинок для целей доказывания даты введения товаров в оборот;
  4. требуется корпоративная система поиска паразитических товаров с привлечением всех функций компании: маркетинг, отделы продаж и качества, юридическая служба;
  5. рекомендуется разработка Процедуры по борьбе с паразитическими товарами и тренинги для сотрудников компании;
  6. необходимо согласовать внутри компании критерии оценки значимости нарушения: затраты на пресечение vs. объем паразитических товаров.

Для того, чтобы пресечь нарушения, в рамках внутренней процедуры рекомендуется разработать подход к обсуждению паразитических товаров с клиентами (резкие действия на практике приводят к негативным последствиям — прекращение/приостановление закупок); рекомендуется комплексный подход к пресечению нарушений и международное сотрудничество: обращение к продавцу, импортеру, иностранному изготовителю; следует рассматривать различные виды оснований претензии, например: нарушение прав на товарный знак, недобросовестная конкуренция, нарушение требований к маркировке; рекомендуется обучение сотрудников компании для получения необходимых доказательств: фото продукта на полке, образцы с чеком, данные о точках, предполагаемые объемы, дата начала продаж; при проведении опросов потребителей оцените несколько факторов: возможность перепутать, выбор в зависимости от цены и т. д. В конце Юлия выразила надежду на то, что изменения в антимонопольное законодательство полностью запретят имитацию продукции.

Олеся Трусова, директор юридического департамента Филип Моррис Сейлз энд Маркетинг и Анна Севино, старший юрист департамента по противодействию нелегальной торговле Филип Моррис Интернэшнл образно представили практические примеры борьбы с контрафактом и иные действия по защите интеллектуальной собственности компании.

Олеся отметила, что Филип Моррис владеет 60 000 товарных знаков, из них 6 брендов в списке самых известных в мире. В 2008 году компании не без труда удалось отстоять свою инновацию от патентного троллинга. Сегодня, к счастью, патентная экспертиза проводится по существу, а не по форме.

Нелегальная торговля находится в ряду серьёзных проблем для бизнеса и для государства, которое недополучает налоги.

Анна представила предпосылки нелегальной торговли и рассказала, как Филип Моррис противостоит этому в мире и в России. Процесс борьбы с нелегальной торговлей состоит из трёх этапов: понимание, информирование и решения. Все три этапа включают в себя конкретные эффективные действия.

Так, последний этап предусматривает

Внимание привлекает и работа с дистрибьютором — ключевым партнером в борьбе с нелегальной торговлей. Филип Моррис и дистрибьютор разделяют общий подход — внутренние правила и процедуры; работают с оптовиками — включают в договоры обязательства о противодействии нелегальной торговле; мониторят рынок; сотрудничают с государственными органами; организуют совместные тренинги и конференции и т. п.

Результатом такой работы стали возбуждённые уголовные дела, ликвидация контрафакта, закрытие нелегальных производств, ужесточение уголовной ответственности за незаконные действия.

Участники конференции отметили высокое качество докладов и «драйв» спикеров, а также нацеленность на интересы бизнеса, обилие менеджерской информации (рассматривались вопросы о формуле принятия и стоимости решений), содержательность дискуссии, отсутствие отягощенных юридических конструкций, колоссальный обмен опытом (особенно компании FMCG).

Презентации спикеров выложены в свободном доступе на сайте электронного журнала Суда по интеллектуальным правам.

Фотогалерея события

1–2122–33